Досить типова ситуація: у контрагента змінилися найменування, учасники (власники), директор, місцезнаходження тощо. Незважаючи на всю її буденність, в іншої сторони договору виникає безліч запитань. Що робити? Чи потрібно вносити зміни до договору? Чи зобов’язані контрагенти повідомляти один одного про такі зміни? Ці запитання й обговоримо в нашій статті.
Якщо змінилися учасники (власники), місцезнаходження, найменування, директор тощо, то юрособа все одно залишається тією ж самою юрособою. Правонаступництва тут не виникає. Тобто немає потреби передавати права та обов’язки від юрособи з попередньою назвою і учасниками до нібито нового суб’єкта.
Крім того, не всякі зміни у юрособи зачіпають права та обов’язки її контрагентів. Наприклад, останніх не повинні хвилювати зміни у складі учасників (власників) або бенефіціарів юрособи. А ось найменування, банківські реквізити, місцезнаходження і директор — важливі деталі для контрагента, а отже, про них йому бажано знати.
Тож що ж у такому разі слід зробити?
1. Повідомлення контрагента про зміни.
Немає жодної норми, яка зобов’язувала б юрособу зі змінами в найменуванні (з новим директором тощо) повідомляти про це. Хоча раніше ч. 4 ст. 90 ЦКУзобов’язувала повідомляти про зміну в найменуванні юридичної особи. З 01.01.2016 р. норма була виключена з цього Кодексу.
Проте в такій ситуації все-таки про цю подію повідомляють. Причому письмово. Адже те, що контрагент не знає про такі зміни (особливо в частині нових банківських реквізитів і найменування), створює ризики для юрособи, що «змінилася», щодо виконання договору. Хоча, звичайно ж, довести виконання зобов’язань навіть у цьому випадку можна, а договір буде так само мати юридичну силу, навіть якщо одна сторона не повідомлена про будь-які зміни реквізитів іншої сторони.
<…>
Джерело: Податки та бухгалтерський облік – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!
Щоб отримати доступ до повного тексту статті заповніть, будь ласка, заявку для оформлення передплати: